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大陸法系和英美法系在合同法的簡(jiǎn)單比較

時(shí)間:2022-09-28 15:36:10 其他合同范本 我要投稿
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大陸法系和英美法系在合同法的簡(jiǎn)單比較

  隨著法律法規(guī)不斷完善,人們?cè)桨l(fā)重視合同,合同的用途越來越廣泛,它也是減少和防止發(fā)生爭(zhēng)議的重要措施。那么合同書的格式,你掌握了嗎?以下是小編為大家收集的大陸法系和英美法系在合同法的簡(jiǎn)單比較,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。

大陸法系和英美法系在合同法的簡(jiǎn)單比較

  在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)占主導(dǎo)和經(jīng)濟(jì)全球化的今天,各國(guó)之間的經(jīng)濟(jì)生活聯(lián)系越來越緊密,對(duì)于現(xiàn)在的國(guó)際貿(mào)易來說,最大的一部分就是合同法,我們要吃透各國(guó)的法律才能使我們?cè)趪?guó)際貿(mào)易中不吃虧,在我們學(xué)習(xí)中我們經(jīng)常都聽說有大陸法系和英法法系但是我們知道它們的主要區(qū)別是什么嗎?我們要研究?jī)纱蠓ㄏ翟诤贤ㄉ系膮^(qū)別我認(rèn)為首先要知道它們之間的區(qū)別才能更深刻的去研究其它問題。

  它們的主要區(qū)別有四點(diǎn):

  第一,歷史淵源不同。

  英美法系是在廣泛吸收日耳曼法的基礎(chǔ)上發(fā)展的,只接受了羅馬法的某些原則和制度,普通法構(gòu)成其法律制度的基礎(chǔ)。大陸法系是在繼承羅馬法的基礎(chǔ)上發(fā)展起來的,以羅馬法為藍(lán)本演變而成具有基本法性質(zhì)的民法體系,是構(gòu)成其法律制度的支柱。

  第二,法律結(jié)構(gòu)不同。

  英美法系國(guó)家重視判例,援引先例成為一個(gè)重要原則;法官不僅司法,還能立法;雖有制定法但是未編纂大陸類型的法典。大陸法系國(guó)家不存在判例法(行政法院除外),重視法典的系統(tǒng)編纂,以成文法典作為基本表現(xiàn)形式,法官只按法律的規(guī)定,司法官不能充當(dāng)立法者。

  第三,思維法式不同。

  英美法系國(guó)家的司法實(shí)踐,一般采用歸納法的法律推理形式,先從大量的案例中歸納出普遍的原則,然而得出結(jié)論,因而又被稱為歸納法。大陸法系采用的演繹法的推理形式,先從法律原則(大前提)演繹到具體的案由(小前提),再推導(dǎo)出結(jié)論,因而又被稱為演繹法。

  第四,法律范疇不同。

  英美法系采用有普通法、平衡法之分,民法沒有形成統(tǒng)一體系而分別存在財(cái)產(chǎn)法、契約法、侵權(quán)行為法、婚姻家庭與繼承法,實(shí)行民商合一,公私法的劃分也不嚴(yán)格。大陸法系沒有普通法與平衡法的范疇,民法自成統(tǒng)一獨(dú)立的部門,實(shí)行民商分立,公法與私法的劃分也較為嚴(yán)格。

  現(xiàn)在我們可以研究?jī)纱蠓ㄏ档膮^(qū)別了,現(xiàn)在我們選取兩大法系的兩個(gè)國(guó)家英國(guó)和法國(guó)進(jìn)行比較: 首先,大陸國(guó)家的合同法認(rèn)為是一個(gè)叫“債法”的更大的法律分支的一部分,合同法產(chǎn)生“合法債務(wù)”的可能根據(jù)之一,并且擴(kuò)大到合法債務(wù)的各個(gè)方面,不僅是怎么產(chǎn)生的,也有怎么履行,當(dāng)事人怎樣能夠免除履行,不履行時(shí)發(fā)生什么結(jié)果,所有大陸法國(guó)家基本概念就是“債”的概念,而英美法(普通法)國(guó)家沒有這個(gè)概念。大陸法國(guó)家沒有財(cái)產(chǎn)委托的分類和信托的概念,因而大陸法國(guó)家的合同概念比英美法國(guó)家要廣一些。

  在英國(guó)和法國(guó),合同法的演變有顯著的差別。由于合同是交易中必需的文件,因此,普通法賦予合同以約束力。當(dāng)合同 中的“允諾”作為協(xié)議的一部分時(shí),它就可以由根據(jù)合同而提起“賠償”之訴所認(rèn)可。并且,根據(jù)英國(guó)法,在這案件中,合同存在的實(shí)質(zhì)因素僅僅是對(duì)原告在普通法院提起訴訟所依據(jù)的允諾提出了對(duì)價(jià)。與此相反,在法國(guó)和其它歐洲大陸法國(guó)家,認(rèn)為合同具有法定約束力的原因是道義上的,而非經(jīng)濟(jì)上的!耙粋(gè)人必須信守諾言”,這是教會(huì)確認(rèn)的規(guī)則,教會(huì)法學(xué)者成功的將其引入法律,基于這一點(diǎn),協(xié)議和無償?shù)脑手Z之間就不應(yīng)當(dāng)有區(qū)別,對(duì)價(jià)是沒有必要的,因?yàn)榉ㄔ簩?qiáng)制執(zhí)行所有的允諾。在美國(guó)的契約法中,除了蓋章證明的契約之外,構(gòu)成契約的約定為了具有束縛力必需要對(duì)價(jià)。為什么存在對(duì)價(jià)法理,其功能是什么?

 。1)因?yàn)橘?zèng)與沒有對(duì)價(jià),所以英美法中不存在贈(zèng)與契約。保護(hù)不留神說了要贈(zèng)與的人,不責(zé)備不加思考的。

 。2)雖然法律不責(zé)備不加思考的人,但是不加思考也不值得贊揚(yáng),不過這一問題委諸于道德等其他規(guī)范,限定了法律的支配范圍。

 。3)法院不審查對(duì)價(jià)的相當(dāng)性(對(duì)價(jià)的均衡),反之,由于對(duì)價(jià)法理,也會(huì)維護(hù)契約自由,阻止他人(法院)進(jìn)行事后介入。

  (4)只把由對(duì)價(jià)所證明的將來的交易作為契約加以保護(hù)的背景是,正是將來有交易方式才是現(xiàn)代資本主義社會(huì)的重要契約。

  對(duì)于合同的成立 對(duì)于合同的成立對(duì)于合同的成立對(duì)于合同的成立,在法國(guó)法和英國(guó)法中,基本規(guī)則就是當(dāng)作出要約并且該要約被承諾人接受時(shí),合同即告成立。除了法律要求特別正式程序的特殊合同之外,當(dāng)事人可以通過任何形式作出要約和承諾。就訂立合同而言,如果當(dāng)事人之間沒有當(dāng)面商談而借助于互通信件、電話、電報(bào)或其它通訊手段商談時(shí),合同的成立就產(chǎn)生了一個(gè)眾所周知的問題。英國(guó)法沒有提出統(tǒng)一的解決辦法,法院通過信件訂立的合同和通過電報(bào)訂立的合同采取區(qū)別對(duì)待。信件訂立合同的情況,當(dāng)承諾的信件發(fā)出之后,合同即告成立;電報(bào)訂立合同情況中,當(dāng)承諾已告知要約人知曉時(shí),合同才算成立。

  對(duì)于合同條款對(duì)于合同條款,原則上,合同條款的內(nèi)容應(yīng)該包括什么,這是當(dāng)事人自己決定的事情即當(dāng)事人自治,英國(guó)法一般都提到合同的“默示條款”,但是沒有明確表明這種條款不需要當(dāng)事人這成合意,也未表明它在事實(shí)上被法律所默認(rèn)。在法國(guó)法中,對(duì)于不同類型的合同確定雙方當(dāng)事人權(quán)利義務(wù)的詳細(xì)規(guī)則是法典本身所列舉的,因此,就比較容易看到合同根本與當(dāng)事人的意思無關(guān),當(dāng)事人僅能在一定范圍內(nèi)排除或改變法律所確認(rèn)的規(guī)則的適用。

  當(dāng)事人自治可能受到兩種限制:或者是法律已經(jīng)規(guī)定好合同當(dāng)事人之間的關(guān)系應(yīng)當(dāng)怎么確立,而且不允許當(dāng)事人自行修改這個(gè)規(guī)則;或者是僅僅由當(dāng)事人的一方或另一方確定合同條款,而且沒有改變這種條款的任何可能性。

  合同的變更 合同的變更,合同可以通過當(dāng)事人承認(rèn)一定的義務(wù)來訂立或假定訂立。允許當(dāng)事人為了終止合同或變更合同條款來達(dá)成一個(gè)新的協(xié)議。在沒有對(duì)價(jià)的法國(guó),這種達(dá)成協(xié)議的方式不會(huì)遇到任何妨礙,僅僅有一個(gè)特別規(guī)則須要注意:行政法允許訂立合同的公共權(quán)力機(jī)關(guān)在一定的范圍內(nèi)以它自己?jiǎn)畏桨l(fā)起的方式變更這種合同。如果公共利益要求采取這種步驟,公共權(quán)利機(jī)關(guān)可以給他方當(dāng)事人增加新的義務(wù)或廢除這項(xiàng)合同,通過行使這種屬于公共行政機(jī)關(guān)的權(quán)力而作出的決定并不涉及任何責(zé)任,更確切的說,不請(qǐng)求損害賠償。

  合同的證據(jù),書面合同的主要目的可能并不是限制合同的口頭證據(jù),而相反是限制那些沒有忠實(shí)地復(fù)制當(dāng)事人在訂立合同時(shí)或訂立合同以后所同意的書面文件的證據(jù);當(dāng)事人可以口頭訂立合同,但是如果他們把一份合同寫成書面形式,他們就要極其小心地去做,因?yàn)椴辉试S在起草記載他們的協(xié)議書面文件中發(fā)生錯(cuò)誤和遺漏。

  對(duì)于合同的清償 合同的清償對(duì)于合同的清償。按照英國(guó)法,合同的清償可以通過履行或不履行進(jìn)行,也可以通過受挫而清償;真正的清償概念在法國(guó)是沒有的,但是,主要實(shí)施清償?shù)姆绞疆?dāng)然被認(rèn)為是消滅債的原因。

  英國(guó)法和法國(guó)法關(guān)于履行的原則基本上是一樣 的,然而,有一些區(qū)別,主要不同點(diǎn)表現(xiàn)在:

  第一,法國(guó)一般原則是,履行合同的地點(diǎn)確定在債務(wù)人的住所地或經(jīng)營(yíng)地,而英國(guó)法則取相反的原則,一般是在債權(quán)人的經(jīng)營(yíng)地作出給付;

  第二,在法國(guó)確定履行時(shí)間并不像在英國(guó)那樣嚴(yán)格,當(dāng)期限已到還未履行時(shí),一般來說,此時(shí)一方當(dāng)事人(債權(quán)人)可以向另一方當(dāng)事人(履行債務(wù)人)送達(dá)所謂“遲延之訴”的書面通知,要求他根據(jù)合同履行其義務(wù)。只有在債務(wù)人確已接到該通知后,他才承擔(dān)責(zé)任并服從法院的要求對(duì)自己的不履行行為提供補(bǔ)救。

  另一方面,一般來說,法院也有權(quán)允許債務(wù)人延長(zhǎng)一段時(shí)期來履行其合同義務(wù);

  第三,在法國(guó),合同當(dāng)事人不能被迫接受僅僅對(duì)合同一部分的履行,這跟英國(guó)法不一樣。法國(guó)法院仍然適用實(shí)物履行的學(xué)說,這種學(xué)說是作為對(duì)以上所說的原則的限制而起作用的。所以,所有的事務(wù)都由關(guān)于善意的一般原則來調(diào)整,而不是由嚴(yán)格的法律原則不調(diào)整。

  關(guān)于不履行合同,在英國(guó)法中,不履行合同包括合同當(dāng)事人未按合同規(guī)定適當(dāng)履行其義務(wù)的所有情況,在法國(guó)法中它不僅包括不履行也包括“瑕疵履行”或“遲延履行”,同英國(guó)法相比,由于法國(guó)法具有這個(gè)不太嚴(yán)格的概念,因而在法國(guó)法中認(rèn)定不履行的行為時(shí),不會(huì)發(fā)生任何問題。 最后我們?cè)诒容^一下取消合同取消合同取消合同取消合同,在民事和商事案件中,取消合同必須要通過法院的判決才能生效。法國(guó)并不允許當(dāng)事人以可歸咎于其他當(dāng)事人的不履行為理由而自己取消合同,要取消合同只能通過法院。然而英國(guó)的規(guī)定,允許當(dāng)事人一方在不履行合同時(shí)(當(dāng)然在法院的控制之下)自己取消合同。

  不管英美法系和大陸法系它們都各自有自己的優(yōu)點(diǎn)也有各自的缺點(diǎn),英美法的特點(diǎn)就是靈活,不系統(tǒng),都是由一個(gè)個(gè)的判例組成。大陸法的特點(diǎn)就是理性,有嚴(yán)謹(jǐn)?shù)姆审w系,但是死板不靈活。

  在我國(guó)實(shí)行市場(chǎng)經(jīng)濟(jì),對(duì)外開放和加入世貿(mào)組織后,使中國(guó)的經(jīng)濟(jì)日益騰飛,我國(guó)的國(guó)際貿(mào)易越來越繁榮,但是我們有時(shí)也吃了不少啞巴虧,因?yàn)槲覀冊(cè)趪?guó)際貿(mào)易中沒有學(xué)習(xí)或吃透其它國(guó)家的法律,被別人鉆空子。因此我們要加強(qiáng)各國(guó)法律的學(xué)習(xí),為我國(guó)的國(guó)際貿(mào)易打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ),讓中國(guó)的未來更加輝煌。

  大陸法系和英美法系在合同法中五個(gè)不同點(diǎn)

  大陸法系和英美法系都屬于資本主義性質(zhì)的法,二者在經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)、階級(jí)本質(zhì)、總的指導(dǎo)思想等方面是一致的,但由于他們形成的歷史條件不同,二者在法律形式和法律運(yùn)行方式上又存在著很大的差別。從宏觀方面來看,兩大法系之間的差別主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面:

  第一、法律淵源的差別

  所謂法律淵源通常是指法的形式意義上的淵源,即法律規(guī)范的創(chuàng)制方式和外部表現(xiàn)形式,如憲 法、法律、法規(guī)、判例、習(xí)慣等。大陸法系國(guó)家正式的法律淵源是指制定法,即立法機(jī)關(guān)按照法定程序制定,通常表現(xiàn)為條文形式的規(guī)范性法律文件,如憲法、法律、行政法規(guī)等,只有它們才具有法律上的約束力。法院的判例不是法律淵源,沒有正式的法律效力,只能在法院判決時(shí)作為參考;而英美法系國(guó)家,制定法和判例法都是正式的法律淵源,所謂判例法,它是指法院對(duì)于訴訟案件所作判決之成例,這種判例對(duì)于法院以后審理類似案件具有普遍約束力。在英美法系國(guó)家,判例是一種重要的法律淵源,法官不僅可以通過做出新判例創(chuàng)造法律,而且可以通過選擇適用原先的判例而發(fā)展法律。

  第二、立法技術(shù)的差別

  在立法技術(shù)上,大陸法系國(guó)家沿襲羅馬法的傳統(tǒng),重視法典編纂,大多采用法典形式對(duì)某一法 律部門所包含的規(guī)范做系統(tǒng)的規(guī)定,法典成為法律的重要形式,如制定民法典、刑法典、訴訟法典等;而英美法系國(guó)家雖然也有成文立法,但一般不傾向于制定系統(tǒng)性強(qiáng)的成文法典而是制定單行法規(guī),由法官從以前判例中概括出可以適用于本案的法律規(guī)則。在這一過程中,法官往往在一定范圍內(nèi),一定程度上創(chuàng)造了法律。

  第三、法律結(jié)構(gòu)的差別

  大陸法系國(guó)家法律結(jié)構(gòu)的基本劃分是公法和私法。公法和私法劃分的理論依據(jù)是私人自治, 即個(gè)人享有財(cái)產(chǎn)和締結(jié)合同的絕對(duì)權(quán)利,國(guó)家的活動(dòng)僅僅限于保障公民的這些權(quán)利并充任私人之間糾紛的仲裁者,而不能干預(yù)公民個(gè)人的自由。公法和私法分別代表了兩個(gè)不同的主體———國(guó)家和個(gè)人。構(gòu)成私法關(guān)系的主體包括自然人和法人,它們之間的地位是平等的,民法和商法是典型的私法。公法關(guān)系是國(guó)家機(jī)關(guān)之間、國(guó)家機(jī)關(guān)和個(gè)人之間的關(guān)系,是一種權(quán)力服從關(guān)系,不是一種平等關(guān)系,公法主要包括憲法、行政法、刑法,程序法一般也被認(rèn)為是公法。進(jìn)入二十世紀(jì)后,大陸法系國(guó)家出現(xiàn)了包含有公私法兩種成分的法律,如社會(huì)法、經(jīng)濟(jì)法和勞動(dòng)法等;而英美法系國(guó)家在傳統(tǒng)上并沒有公法和私法之分,它將法律分為普通法和衡平法。這兩種法律各自所包括的部門法比較分散,不明確。但在現(xiàn)代英美法系著作中,法學(xué)家們往往也使用公私法的分類方法。

  第四、訴訟程序的差別

  大陸法系國(guó)家比較重視有關(guān)法的實(shí)質(zhì)方面的規(guī)定,即重視實(shí)體法,如刑法,民法等,而英美法系國(guó)家則特別重視有關(guān)審判、訴訟程序、證據(jù)、判決執(zhí)行等程序法的規(guī)定,在大陸法系國(guó)家,除輕微案件可由一人獨(dú)任審理外,一般都采取合議制,即由法官組成合議庭審理而在英美法系國(guó)家除高級(jí)上訴法院采取合議制外,一般是采取獨(dú)任制;在大陸法系國(guó)家,一般不實(shí)行陪審制度,而是實(shí)行參議制,即陪審員與法官共同組成審判庭審理案件,而英美法系國(guó)家則采用陪審制度,尤其在美國(guó),不僅刑事案件實(shí)行陪審制,而且民事案件也實(shí)行;大陸法系國(guó)家一般采用審訊式訴訟,訴訟程序以法官為主,法官主動(dòng)對(duì)被告人和證人進(jìn)行訊問,突出法官的職能,法官以積極的審判者的姿態(tài)出現(xiàn),而英美法系國(guó)家則采用辯論式訴訟,讓原被告在法庭上抗衡,進(jìn)行辯論,扮演積極的角色,而法官不主動(dòng)進(jìn)行調(diào)查,甚至也不參與提問,充任一個(gè)消極的仲裁人的角色。

  第五、法典編纂的不同

  大陸法系一般采用法典形式;英美法系往往是單行法律、法規(guī)。

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